<<
>>

§19.1. Понятие и структура правовых отношений

Право и правоотношения – два главных элемента сложной юридической над-

стройки общества, правовой действительности; они составляют ядро той юридической

среды, в которой постоянно находятся, вращаются участники социальной жизни.

В юридической литературе (как учебной, так и монографической) правоотноше-

ние обычно определяют как регулируемое или урегулированное объективным правом

общественное отношение, участники которого выступают как носители субъективных

прав и обязанностей. Такое определение сейчас, пожалуй, общепризнанно и, безусловно,

в основе своей верно. Во всяком случае, у него неизмеримо больше сторонников, чем про-

тивников. Между тем, по мнению Ю.К. Толстого, приведенное выше определение право-

отношения не свободно от весьма существенных недостатков. Основной из них состоит в

том, что оно не позволяет раскрыть механизм воздействия права на общественные отно-

шения. Традиционное определение не дает ответа на вопрос, как возникает правоотно-

шение, для чего оно возникает, а также на вопрос, в каком взаимодействии находится

правоотношение с лежащим в его основе фактическим общественным отношением. Бо-

лее того, формулируя понятие правоотношения как регулируемого правом обществен-

ного отношения, мы по существу определяем не само правоотношение, а фактическое

общественное отношение, которое лежит в его основе, либо, что еще хуже, исходим из

предпосылки, будто фактическое общественное отношение в момент возникновения

правоотношения «испарилось», будто никакого общественного отношения, кроме пра-

воотношения, больше нет. Если верно, что правоотношение выступает в качестве юриди-

ческой формы лежащего в его основе фактического общественного отношения, то нельзя

определять правоотношение как само это фактическое общественное отношение, регу-

лируемое нормами права.

Как считает Н.И. Матузов, главное в правоотношениях (и здесь нет расхождений) –

то, что, во-первых, они возникают на основе правовых норм и, во-вторых, их участники

(граждане и организации) выступают как носители взаимно корреспондирующих юри-

дических прав и обязанностей. Связь между правом и обязанностью, а точнее между их

носителями, и есть правоотношение.

С позиций данного определения всякое отношение, так или иначе опосредуемое

правом, является правовым. А так как в государственно-организованном обществе подав-

ляющая часть отношений подвергается (в различной степени) правовой регламентации,

то все они выступают в качестве правовых. Более того, многие отношения, в частности

государственные, административные, уголовные, процессуальные, существуют лишь как

правовые и в ином качестве немыслимы.

Это означает, что правовыми отношениями могут быть названы не только строго

индивидуализированные, конкретные связи между отдельными субъектами (например,

такие как «должник – кредитор», «продавец – покупатель», «заказчик – подрядчик»), но и

более общие, не столь детализированные, относительно стабильные (длящиеся) связи.

Они возникают в результате действия главным образом конституционных норм, которые

регулируют наиболее важные, основополагающие отношения, связанные с обществен-

ным и государственным устройством, управлением, закреплением общего положения

(статуса) субъектов, наделением их основными правами и обязанностями и т.д.

Однако на практике (да и в теории) правоотношение, вопреки приведенному об-

щему определению, трактуется обычно более узко – только как конкретная, строго инди-

видуализированная связь между субъектами, возникающая в силу наступления того или

Общая теория права

350

иного юридического факта. Эта связь мыслится, как правило, по модели обязательственно-

го или аналогичного ему отношения: две стороны, четко обозначенные взаимные права и

обязанности; над сторонами – третья сила (государство), которая в случае спора, конфлик-

та, нарушения одной из сторон своих обязанностей, выступает арбитром, принуждает к

совершению необходимых действий.

И это в принципе верно. Конкретные правоотноше-

ния, хотя и являются наиболее распространенными, массовыми, хорошо всем известными

по «личному опыту», тем не менее, не отражают в полной мере специфику всякого или

всех правоотношений, в частности, складывающихся в такой ведущей отрасли, как госу-

дарственное право, и ряде других примыкающих к нему отраслях.

Юридический факт – такое обстоятельство, наличие которого влечет определен-

ные юридические последствия, т.е. возникновение у субъектов соответствующих прав и

обязанностей и аналогичного им правоотношения. Общие права и обязанности, а следо-

вательно, и подобные им общие правоотношения также возникают в силу определенных

обстоятельств, и ничто не мешает рассматривать их с широких позиций как особые юри-

дические факты. В этом случае, действительно, никакие субъективные права и отношения

не возникают, поскольку налицо урегулированность фактических отношений правом.

Вот почему многие авторы, не отвергая традиционного понимания правоотноше-

ний, пытаются в то же время взглянуть на них с более широких позиций, отойти от чисто

гражданско-правовой модели.

Если рассматривать правоотношение как особый вид общественных отношений,

то, по мнению таких ученых, как Н.И. Матузов, Л.И. Спиридонов и др., можно выделить

следующие его признаки.

Они возникают, изменяются или прекращаются только на основе правовых норм,

которые непосредственно порождают правоотношения и реализуются через них. Можно

наблюдать причинно-следственную связь между этими явлениями. Нет нормы – нет и

правоотношения. Они представляют собой некоторое единство, целостность.

Общественные отношения безличностны. Их персональный состав не определен.

От того, кто конкретно будет участником общественного отношения, его социальная

природа не изменится. Правоотношение, напротив, всегда возникает между конкретно

определенными лицами. К примеру, трудовой договор, заключенный Балтийским заво-

дом со слесарем Ивановым, означает, что данное трудовое правоотношение возникло

только между ними, и наниматель вправе требовать выполнения работы только от Ива-

нова. На призыв же этого завода принять участие в субботнике может откликнуться не-

определенное число лиц, ибо такой призыв никаких юридических связей ни с кем не по-

родил. Поэтому на него, с юридической точки зрения, может не откликнуться никто.

В правоотношении четко определен не только состав субъектов, но и их взаимное

поведение по отношению друг к другу. Субъекты правовых отношений взаимосвязаны

юридическими правами и обязанностями, которые в правовой науке принято называть

субъективными. Эта связь, собственно, и есть правоотношение, в рамках которого праву

одной стороны соответствует обязанность другой, и наоборот. Участники правоотноше-

ний выступают по отношению друг к другу как управомоченные и правообязанные

субъекты, интересы одного могут быть реализованы лишь через посредство другого.

Правовые отношения всегда носят волевой характер. Во-первых, потому что через

нормы прав в них отражается государственная воля; во-вторых, в силу того, что даже и

при наличии юридической нормы правоотношение не может автоматически появиться и

затем функционировать без волеизъявления его участников, по крайней мере, никакие

правоотношения, в том числе и общего характера, не могут миновать юридического фак-

та как причины, повода, основания своего возникновения.

Вместе с тем необходим волевой акт, дающий начало явлению. Иначе говоря, пра-

воотношение, прежде чем сложиться, проходит через сознание и волю людей.

Глава 19. Правовые отношения

351

Правоотношения, как и право, на базе которого они возникают, охраняются госу-

дарством. Другие отношения такой защиты не имеют. Конечно, далеко не во всех право-

вых отношениях государство заинтересовано (например, вытекающих из правонаруше-

ний) и, казалось бы, не должно было их защищать, но интерес государства состоит в том,

чтобы эти социальные эксцессы правильно разрешались, виновные несли наказание, по-

этому оно держит их в поле своего внимания, обеспечивает соблюдение возникающих по

этому поводу юридических форм и процедур, прав граждан.

При всем различии взглядов, подходов общепризнано, что элементами правоот-

ношения являются его участники, их права и обязанности. Спорным до сих пор остается

вопрос об объекте правоотношения. Некоторые авторы считают его необходимым эле-

ментом правоотношения, другие – необходимой предпосылкой. Наконец, высказывалось

мнение о том, что объект может быть элементом или предпосылкой многих видов право-

отношений, но что вместе с тем существуют правоотношения, которые не связаны с оп-

ределенным объектом.

Социально значимое поведение участников общественных связей подлежит нор-

мативному регулированию. Вместе с тем сами по себе нормы законодательства не порож-

дают правоотношения, не вызывают к жизни субъективные права. Нормы объективного

права лишь устанавливают возможность определенного поведения «в натуре», придают

ему характер юридически значимого и, обеспечивая охраной его допустимые варианты,

представляют их в виде юридических категорий субъективного гражданского права и

правовой обязанности. Тем самым способы поведения определенным образом ограничи-

ваются, чтобы гарантировать соблюдение интересов других членов гражданского общест-

ва: там, где есть юридические категории, не может быть безусловной свободы поведения.

Связующим звеном между нормой объективного права и конкретным правоотно-

шением служат юридические факты (юридические составы) – конкретные жизненные

обстоятельства, результатом которых выступают такие последствия, которые нормами

объективного права предсказаны или одобрены, т.е. признаны в качестве допустимых.

Действительно, нельзя отрицать, что не только само жизненное обстоятельство –

мимолетное событие реальности, но и его состояние, в том числе отраженное в мыслях и

ощущениях лиц, которых коснулось данное событие (действие), его реальные и ожидае-

мые (предсказанные) последствия влияют на решение субъектов права, к какому право-

вому последствию следует отнести то или иное событие действительности.

Объем реализации правовых возможностей и долженствований субъектов зависит

от хода их реализации, от специфики правового режима объекта правоотношения и не-

которых других факторов. При этом набор субъективных прав и обязанностей предо-

пределен также правовым статусом субъектов правоотношения и свободой их усмотре-

ния, а не только правовым режимом объекта конкретных субъективных прав, и все это в

совокупности оказывает воздействие, в том числе на содержание взаимодействия участ-

ников правоотношения.

Вместе с тем если поведение субъектов правоотношения подлежит регулированию

объективным правом посредством установления конкретных правил их поведения, то

появление субъективного права вне правового отношения весьма сомнительно.

Субъективное право, будучи лишь элементом правоотношения, а не самостоя-

тельным и автономным правовым явлением, должно нести на себе отпечаток всех сущно-

стных характеристик того целого, частью которого оно является. Поэтому как юридиче-

ская категория субъективное право также должно быть объявлено лишь идеальной моде-

лью фактического поведения, существующей не в реалии, а в понятиях, представлениях,

определениях.

Общая теория права

352

Важно особо отметить, что вообще предъявить право можно любому лицу, но

предъявить право в целях его осуществления – только лицу обязанному. Именно поэтому

очевидно, что правоотношение и правонарушение – это одно и то же явление, только на

разных стадиях: правонарушение – это отношение, преобразованное из гражданского

правоотношения неисполнением (недолжным исполнением) лежащих на субъекте обя-

занностей. И если субъект прав и обязанностей «не допущен» в качестве такового в сферу

правоотношения, то почему в сфере правонарушения он появляется в качестве обязанно-

го либо управомоченного лица? Правовое положение участников в сфере правонаруше-

ния опирается на принципы права, которые выработаны для участников правоотноше-

ния в сфере (пределах) нормального хода реализации составляющих его правовых воз-

можностей. Если допустить, что субъективное право существует, но нет обязанных этим

правом лиц, непонятно, для кого и в каких целях очерчены пределы свободы правомоч-

ного лица? Но, очертив пределы свободы для одного лица, объективное право вынужде-

но предоставить ему механизм обеспечения нерушимости границ этого достояния. Такое

возможно только в рамках правоотношения, поскольку лишь оно выступает правовой

формой связанности субъектов через принадлежность субъективного гражданского пра-

ва и противостоящей ему обязанности.

Итак, субъективное право включает в себя меру собственной свободы (право на

положительные действия, как иногда говорят) и право требовать определенного поведе-

ния от обязанных лиц. Кроме того, ряд юристов выделяют в структуре субъективного

права ещё и третий элемент – притязание, под которым понимается юридическая воз-

можность в необходимых случаях прибегнуть к принудительной силе государства. Это

предложение не может считаться оправданным. Обеспеченность принудительной силой

государства – внутреннее свойство всякого права, в какой бы форме оно ни выступало, и

потому охватывается его определением.

Сказанное делает обоснованным определение субъективного права как юридиче-

ской меры свободы управомоченного, которой соответствует правовая обязанность дру-

гих лиц. Эпитет «субъективное» отражает здесь, во-первых, принадлежность права субъ-

екту и, во-вторых, зависимость его от субъекта – в отличие от нормы права, которая лич-

но никому не принадлежит и не зависит от воли конкретного индивида. В этом смысле

юридическую обязанность тоже можно квалифицировать как субъективную. В рамках

правового отношения право и обязанность субъектов в равной мере субъективны. Сла-

гаемые юридической обязанности – это своего рода отдельные долженствования – напо-

добие правомочий в субъективном праве. Сообразно с этим, субъективная обязанность

может быть определена как юридическая мера должного поведения, которой следует

обязанное лицо по требованию управомоченного.

Важный признак правового отношения – определенность его субъектов. Если для

отношений в сфере нравственности не всегда имеют значение возраст лица, другие его

признаки, то для права необходимо точное определение круга лиц, на которых распро-

страняется действие предписаний, запретов или позволений. Этим достигается необхо-

димая эффективность правового регулирования, обеспечиваются гарантии законности.

Субъект правового поведения – это лицо, которое в соответствии с действующим

законодательством может совершать правомерные действия (осуществлять права и обя-

занности) и нести юридическую ответственность в случае совершения противоправных

поступков.

Субъект правового поведения характеризуется определенными юридическими

признаками. Это способность собственными действиями приобретать права и нести обя-

занности, включая ответственность (дееспособность).

Глава 19. Правовые отношения

353

При такой интерпретации понятие «субъект права» охватывает как потенциаль-

ные возможности, так и их реализацию. Между тем, исследуя правоотношение как един-

ство формы и содержания, мы находимся только в сфере действительности, в области

реализации права. Поэтому в данном случае нас должны интересовать не все потенци-

альные возможности лиц, участвующих в правотношении, а те их особые свойства и ка-

чества, которые предопределяют возможность участия в правоотношении. Поэтому по-

нятие участника правоотношения уже, чем понятие субъекта права.

Поскольку правоотношение не единственная форма реализации права, нормы,

определяющие положение субъекта права, реализуются в первую очередь, создавая пра-

вовой статус. Они устанавливают положение лица – человека или коллектива – в общест-

ве, их потенциальные возможности. Это, однако, не значит, что все потенциальные воз-

можности будут реализованы в конкретных отношениях. Новорожденный как субъект

права обладает всеми правами, закрепленными за ним Конституцией РФ и другими за-

конодательными актами. Это его правовой статус как гражданина Российской Федера-

ции. Но лишь очень немногие из его потенциальных прав, как, например, жилищные,

право на алименты, наследственные, могут быть реализованы в конкретных правоот-

ношениях, в которых он занимает позицию носителя прав, фактическое осуществление

которых лежит на родителях или опекунах. Все граждане обладают процессуальной пра-

воспособностью. Однако лишь очень немногие из них реализуют ее когда-либо в своей

жизни. Тем не менее, процессуальная правоспособность составляет один из элементов

правового статуса лица. Наличие правового статуса, качество субъекта права – необходи-

мые условия участия в правоотношении. Однако для такого участия требуется и ряд до-

полнительных условий, связанных с характером данного вида общественных отношений.

В зависимости от характера охраняемых и обеспечиваемых правом интересов

субъекты правоотношений делятся на физические и юридические лица.

Физическое лицо – это субъект, обладающий гражданской правоспособностью и

обязанностями, иностранный гражданин или лицо без гражданства. Иностранное физи-

ческое лицо – гражданин, имеющий доказательства принадлежности к гражданству кон-

кретной страны (не России) и обладающий гражданской правоспособностью и обязанно-

стями, вытекающими из соответствующего законодательства этой страны. На территории

России иностранные физические лица пользуются установленным законодательством

национальным режимом –пользуются такой же гражданской правоспособностью и несут

те же обязанности, что и российские граждане (за некоторыми изъятиями и особенно-

стями, закрепленными законодательно или нормативно). Лицо без гражданства – апат-

рид – лицо, не являющееся гражданином данной страны и не обладающее соответст-

вующими доказательствами, которые могли бы установить принадлежность его к граж-

данству какого-либо иностранного государства. Такие лица в России также пользуются

национальным режимом.

Как участник регулируемых им имущественных и личных неимущественных

отношений, физическое лицо – такая же социально-правовая фигура, как и юридиче-

ское лицо.

Правосубъектность физических лиц представляет собой сложное юридическое

свойство, состоящее из двух элементов – правоспособности и дееспособности.

Правоспособность – это предусмотренная нормами права способность (возмож-

ность) лица иметь субъективные права и юридические обязанности.

Дееспособность – предусмотренная нормами права способность и юридическая

возможность лица своими действиями приобретать и осуществлять права и обязанности.

Разновидностями дееспособности являются сделкоспособность, т.е. способность (возмож-

Общая теория права

354

ность) лично, своими действиями совершать гражданско-правовые сделки, и деликтоспо-

собность – предусмотренная нормами права способность нести юридическую ответст-

венность за совершенное правонарушение.

Дееспособность физического лица зависит от нескольких факторов. В зависимости

от возраста лица различают полную и ограниченную дееспособность. По законодательст-

ву РФ, полная дееспособность наступает по достижении 18-летнего возраста. Но имеются

исключения из общих правил. Например, брачный возраст, согласно Кодексу о браке и

семье, может быть снижен до 16 лет. В этом случае полная дееспособность для лица на-

ступает с момента заключения брака. В уголовном праве лицо привлекается к уголовной

ответственности с 16 лет, а по некоторым видам тяжких преступлений – с 14 лет.

До совершеннолетия лицо обладает ограниченной дееспособностью. На дееспо-

собность физических лиц оказывает влияние состояние их психического здоровья: лицо

может быть признано недееспособным, если, вследствие душевной болезни или слабо-

умия, оно не может понимать значения своих действий или руководить ими. Лица, стра-

дающие алкоголизмом или употребляющие наркотические вещества, могут быть при-

знаны судом ограниченно дееспособными. Лицо, совершившее преступление, может

быть частично ограничено судом в его дееспособности в виде запрета занимать опреде-

лённые должности на некоторый срок.

Организации как субъекты права характеризуются специальной правосубъектно-

стью, а признанные в качестве юридических лиц – гражданской правоспособностью.

Специальная правосубъектность организаций выражается в их компетенции, т.е. в

совокупности полномочий, прав, обязанностей, которыми наделена организация для

осуществления своих функций, достижения поставленных перед нею целей.

Гражданскую правоспособность имеют организации, признанные юридическими

лицами. В соответствии со ст. 48 Гражданского кодекса Российской Федерации «юриди-

ческим лицом признается организация, которая имеет в собственности, хозяйственном

ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим

обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять

имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и

ответчиком в суде».

Дееспособность юридических лиц возникает с момента их образования и прекра-

щается с момента их ликвидации. Юридическое лицо считается ликвидированным после

внесения об этом записи в Единый государственный реестр. Юридические лица являют-

ся, прежде всего, субъектами имущественных, гражданско-правовых отношений. В отли-

чие от физических лиц, у юридических лиц правоспособность и дееспособность во вре-

мени совпадают.

Правоспособность юридических лиц бывает общей и специальной. Юридические

лица, наделённые общей правоспособностью, могут заниматься любыми видами дея-

тельности, закреплёнными в уставе.

Специальная правоспособность означает, что юридическое лицо обладает теми

правами и несёт только те обязанности, которые соответствуют целям его создания и

предусмотрены в его учредительных документах.

Большинство юридических лиц обладает общей правоспособностью, лишь от-

дельные виды юридических лиц (муниципальные предприятия) имеют специальную

правоспособность.

Законом может быть установлено, что отдельными видами деятельности, как при

общей, так и при специальной правоспособности, юридические лица могут заниматься

только при наличии лицензии.

Глава 19. Правовые отношения

355

Дееспособность юридического лица непосредственно выражается в действиях его

руководителей, представителей, выступающих от имени данного лица.

Юридические лица могут быть классифицированы по самым разным основаниям.

Например, в зависимости от функций различают публичные и частные. Публичные

юридические лица преследуют общие, публичные цели. Такие юридические лица имеют

публично-правовой характер, и существование такого органа не зависит от воли его чле-

нов. Например, Правительство как орган исполнительной власти не прекращает своего

существования, если все его члены уходят в отставку.

Другая группа юридических лиц – коммерческие банки, частные фирмы, акцио-

нерные общества, действуют на частноправовых началах. Такие юридические лица вы-

полняют волю и интересы своих членов – вкладчиков, акционеров, пайщиков, и могут

прекратить своё существование по воле этих лиц. Специфическими субъектами правоот-

ношений выступает само государство в целом и субъекты РФ.

Для того чтобы предприятия и организации были признаны юридическими ли-

цами, они должны обладать следующими признаками:

1. Наличие собственного обособленного имущества на праве собственности, хозяйст-

венного ведения или оперативного управления. Юридическое лицо имеет самостоятель-

ный баланс или смету, а также свой расчётный или иные счета в кредитном учреждении.

2. Организационная оформленность юридического лица. Она обеспечивается уста-

вом о его создании либо договором учредителей.

3. Способность выступать от собственного имени в имущественных отношениях, хо-

зяйственном обороте, самостоятельно отвечать по своим обязательствам.

4. Наличие правоспособности и дееспособности.

Все юридические лица делятся на два вида: коммерческие и некоммерческие. Ос-

новные различия между ними заключаются в отношении к извлечению прибыли. Для

коммерческих юридических лиц извлечение прибыли признается основной целью.

Коммерческие организации могут создаваться в следующих формах: товарищест-

во и общество, производственные кооперативы, государственные муниципальные и уни-

тарные предприятия.

Некоммерческие могут создаваться в следующих организационно-правовых фор-

мах: потребительский кооператив, общественная или религиозная организация, общест-

венное учреждение, финансируемое собственником, благотворительные и иные общест-

венные фонды.

Ещё одним критерием вида юридических лиц может являться форма собственно-

сти юридического лица, в зависимости от которой выделяют унитарные предприятия,

государственную или муниципальную собственность и частные, негосударственные

юридические лица.

На содержание категории объект правоотношения в отечественном праве сильно

влияла господствующая в тот или иной период истории страны идеология. Условно, ос-

новные концепции объекта правоотношения, существовавшие в теории отечественного

права, можно разделить на три основные группы: дореволюционные теории объекта пра-

воотношения, теория объекта правоотношения периода нэпа, теории объекта периода

расцвета административно-командной системы.

В дореволюционный период эта категория имеет в целом то же наполнение, что

аналогичная категория в западноевропейском праве. Несмотря на споры об объекте пра-

воотношения, он признавался одним из необходимых элементов частноправового право-

отношения.

В период нэпа это представление подкрепляется мощной теоретической базой

марксистского учения. Вместе с тем в этот же период четкое теоретическое представление

об объекте правоотношения использовалось в практическом плане не для построения

Общая теория права

356

стройной системы отечественного права, а для её разрушения. Отрицание в идеологиче-

ском плане возможности существования частной собственности и задача построения об-

щества, основанного на общественной собственности, необходимо ведут к разрушению

правовой системы гражданского общества, сокращению роли правового регулирования

отношений обмена экономическими благами.

Максимальной степенью отдаленности отечественной теории права от классиче-

ских юридических конструкций, выработанных римским частным правом и европей-

ской, в том числе и отечественной дореволюционной теорией права, являются концеп-

ции объекта правоотношения периода расцвета административно-командной системы.

В юридической науке периода расцвета административно-командной системы

сложилось два подхода к понятию объекта правоотношений. Это распространенная кон-

цепция «объекта-действия» О.С. Иоффе и противопоставляемая ей концепция «объекта-

блага», разработанная С.С. Алексеевым. Первую теорию принято называть «монистиче-

ской» теорией объекта правоотношения, вторую – «плюралистической».

Противопоставление этих двух концепций можно наблюдать ещё со времен Древ-

него Рима, и объясняется оно противопоставлением объекта вещного и обязательствен-

ного права в гражданском правоотношении.

Концепция «объекта-действия» позволяет максимально унифицировать структуру

всех без исключения правоотношений, вне зависимости от того, в какой отрасли права

эти отношения складываются. Действие обязанного лица, и это признано абсолютным

большинством исследователей, может являться объектом гражданского права; действие

лица, на которое государством возложена та или иная обязанность, очевидно, может рас-

сматриваться в качестве объекта административного правоотношения, воздержание от

действия – объектом уголовного правоотношения и т.д.

Если внимательно проанализировать позицию С.С. Алексеева, «благо» – это соби-

рательное понятие вещи, результат действия обязанного лица и других явлений, по тра-

диции относимых к объекту гражданского правоотношения. Сам термин «благо» приме-

няется Алексеевым, вероятно, по двум причинам: во-первых, термин «благо» употребля-

ется Марксом как синоним термину «товар»; во-вторых, употребление такого термина

позволяет распространить понятие объект правоотношения на все отрасли права.

Концепция Алексеева получила довольно широкую поддержку, особенно у спе-

циалистов в области гражданского права. Это можно легко объяснить. Концепция Алек-

сеева практически воспроизводит «классическое» представление об объекте правоотно-

шения. Можно констатировать, что в гражданском праве, в той отрасли, где вопрос об

объекте правоотношения всегда стоял наиболее остро, в настоящее время он решен или,

во всяком случае, решается в едином русле.

<< | >>
Источник: Чепурнова Н.М., Серёгин А.В.. ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА: Учебное пособие. – М.: ЕАОИ, 2007. – 465 с.. 2007

Еще по теме §19.1. Понятие и структура правовых отношений:

  1. Понятия и структура правовой системы
  2. 1. ПОНЯТИЕ И СТРУКТУРА ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ
  3. 1. ПРАВОВОЙ СТАТУС ЛИЧНОСТИ: ПОНЯТИЕ, СТРУКТУРА, ВИДЫ (Н.И. Матузов)
  4. 1. Понятие административно-правового отношения и его структура
  5. Тема 15. ПРАВОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
  6. Понятие правового отношения.
  7. § 1. Правовые отношения: понятие, признаки
  8. ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОБЩЕСТВА: ПОНЯТИЕ, СТРУКТУРА, ВИДЫ
  9. СТРУКТУРА ПРАВОВЫХ НОРМ
  10. ПОНЯТИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ ПРАВОВЫХ СИСТЕМ
  11. § 1. Понятие правовых отношений и их основные виды
  12. §19.1. Понятие и структура правовых отношений
  13. 5.2. Структура правовой системы
- Административное право зарубежных стран - Гражданское право зарубежных стран - Европейское право - Жилищное право Р. Казахстан - Зарубежное конституционное право - Исламское право - История государства и права Германии - История государства и права зарубежных стран - История государства и права Р. Беларусь - История государства и права США - История политических и правовых учений - Криминалистика - Криминалистическая методика - Криминалистическая тактика - Криминалистическая техника - Криминальная сексология - Криминология - Международное право - Римское право - Сравнительное право - Сравнительное правоведение - Судебная медицина - Теория государства и права - Трудовое право зарубежных стран - Уголовное право зарубежных стран - Уголовный процесс зарубежных стран - Философия права - Юридическая конфликтология - Юридическая логика - Юридическая психология - Юридическая техника - Юридическая этика -